рефераты рефераты
Домой
Домой
рефераты
Поиск
рефераты
Войти
рефераты
Контакты
рефераты Добавить в избранное
рефераты Сделать стартовой
рефераты рефераты рефераты рефераты
рефераты
БОЛЬШАЯ ЛЕНИНГРАДСКАЯ БИБЛИОТЕКА
рефераты
 
МЕНЮ
рефераты Правоведение рефераты

БОЛЬШАЯ ЛЕНИНГРАДСКАЯ БИБЛИОТЕКА - РЕФЕРАТЫ - Правоведение

Правоведение

1.Научно-исторические теории происхождения гос. и права.

Познание государства и права следует начинать с вопроса о происхождении

государства – всегда ли в истории человеческого общества существовал этот

социальный институт, или же он появился на определенном этапе развития

общества.

Государство – это единая политическая организация общества, которая

распространяет свою власть на всю территорию страны и ее населения,

располагает для этого специальным аппаратом управления, издает обязательные

для всех веления и обладает суверенитетом.

Уже тысячелетия люди живут в условиях государственно-правовой

действительности. Естественно, что они еще в древности стали задумываться

над вопросами о причинах и путях возникновения государства и права.

Создавались самые разнообразные теории, по-разному отвечающие на такие

вопросы. Приведем несколько примеров существующих теорий.

Теологическая. Данная теория восходит своими истоками еще к древнему

миру.

На рубеже 12-13вв в Зап. Европе развивается теория «двух мечей». Она

исходит из того, что основатели церкви имели два меча. Один они возложили в

ножны, ибо не пристало самой церкви использовать меч, а другой они вручили

государям для того, что бы они могли вершить земные дела. Основной смысл

данной теории в том, чтобы утвердить приоритет духовной организации над

светской и доказать, что нет государства и власти «не от бога». Тогда же

появляется учение Фомы Аквинского. Он утверждал, что процесс возникновения

государства и права аналогичен процессу сотворения богом мира.

Патриархальная. Аристотель, Михайловский. Она исходит из того, что

государство происходит из семьи. Является результатом разрастания семьи.

Гос. власть, по мнению сторонников этой теории, есть ничто иное, как

продолжение отцовской власти. Власть государя, монарха – это патриархальная

власть главы семьи.

Договорная. Радищев, Руссо. Эта теория объясняет происхождение

государства общественным договором – результатом разумной воли народа, на

основе которого произошло добровольное объединение людей для лучшего

обеспечения свободы и взаимных интересов. Власть монарха является не

производной от божьего провидения, а от самих людей.

Теория насилия. Гумплович, Каутский. Ее представители считали, что

государство возникает в результате насилия и завоевания, порабощения одних

племен другими. Насилие необходимо для удержания в повиновении людей и

народов. Поскольку для человека состояние войны и насилия – естественное

состояние, постольку и государство как олицетворение силы людей – вечно.

Психологическая. Фрейд, Петрожицкий. Ее сторонники определяют общество и

государство как сумму психических взаимодействий людей и их различных

объединений. Суть данной теории состоит в утверждении психологической

потребности человека жить в рамках организованного общества, а также в

чувстве необходимости коллективного взаимодействия. Также это осознание

потребности послушания, повиновения определенным лицам в обществе.

Потребность следовать их указаниям.

2. Общественная власть и социальное регулирование в первобытном обществе.

Человечество прошло в своем развитии ряд этапов, каждый из которых

отличался определенным уровнем и характером общественных отношений. Самым

крупным и наиболее длительным этапом в жизни человеческого общества было

время, когда не существовало государство и право в современном смысле этого

слова. Этот период охватывает первое тысячелетие от появления человека на

земле. В науке за ним закреплено название первобытного общества.

Современный человек существует около 40 тыс. лет. В этот период

человеческий род совершал преимущественно не биологическую, а социальную

эволюцию. Первые государственные образования появились лишь около пяти тыс.

лет назад. Значит, что десятки тысяч лет люди существовали не зная

государства. Первой единицей человеческой самоорганизации была община или

ее называют первобытно-родовой общиной.

Род – это исторически сложившаяся общность людей, основанная на кровном

родстве, общей собственности, на совместном хозяйстве.

Источником власти была вся родовая община. Высшею властью было общее

собрание всех взрослых членов рода. Повседневное управление делами общины

осуществлялось старейшинами. Власть опиралась на уважение, авторитет,

обычаи. Существовали и социальные нормы (это правила поведения,

регулирующие отношения среди людей): обычаи, табу, религиозные нормы, нормы

морали, мифология.

Обычай – исторически сложившиеся правила поведения, которые в силу

многократного повторения становятся привычкой. Они отражают потребности и

волю всего рода, выступают в качестве общественных регуляторов, Они

осознавались, как необходимые правила поведения. Существовали религиозная

норма ( это правила поведения, которые регулируются на основе религиозных

представлений), моральная норма (на основе понятий о добре и зле).

Существовали агрокалендари, на основе которых люди вели себя в соответствии

с определенным временем года, наиболее целесообразно проводили сельхоз.

Работы. Большую роль играла в жизни мифология (совокупность мифов,

отражавших представление людей о мире, природе, человеческой жизни).

3. Государство, понятие и признаки.

Государство – это единая политическая организация общества, которая

распространяет свою политическую и публичную власть на всю территорию

страны и ее населения, располагает для этого специальным аппаратом

управления, издает обязательные для всех законы и обладает суверенитетом,

имеющая источник доходов.

Марксиско-Ленинская теория государства и права выделяет три основных

признака государства: 1. разделение населения по территориальному признаку,

2. Учреждение политической власти, которая является политической властью

экономически господствующего класса и не сливается с населением, 3.

Введение налоговой системы.

Современная юридическая наука выделяет 5 основных признаков: 1.

территория, 2 – население, 3 – организация публичной политической власти, 4

– суверенитет государства, 5 – государственная казна.

Территория – более эффективное управление гражданами.

Население - характеризует принадлежность людей данному обществу,

гражданству, порядок и формы предоставления гражданства.

Организация публичной власти - 1 – государство является властью, которая

не сливается с обществом, а выделяется из него. 2 – государственная власть

внешне и официально представляет все общество. 3 – эта власть призвана

поддерживать правопорядок, нормальную жизнедеятельность людей. 4 –

публичная власть как разновидность политической власти означает наличие у

нее особого аппарата, включающего различные органы. 5 - политическая

власть как организованное принуждение одной части общества над другой.

Суверенитет - верховенство гос. власти над др. организациями и людьми

внутри страны. Внешний сув. – независимость гос. власти в сфере отношений с

др. государствами.

Гос. казна - совокупность источников дохода государства ( займы,

налоги).

Основные функции государства, его деятельность можно разделить на

внутренние (политическая, правоохранительная, экономическая, социальная,

духовная) и внешние (политическая, экономическая, пограничная,

сотрудничество государств в борьбе с преступностью международного

характера).

4. Функции государтсва, форма их осуществления.

Функции государства — это основные направления деятельности государства

по решению стоящих перед ним задач.

Понятие функции государства не следует отождествлять с такими понятиями,

как:

1) цели и задачи государства (если цель общества то, к чему стремится

государство, а задачи — цель и средства ее достижения, то функции лишь

основные направления деятельности государства по решению стоящих перед ним

задач; следовательно, цели и задачи определяют функции);

2) функции отдельных его органов (в отличие от функций многочисленных

государственных органов, специально предназначенных для определенного вида

деятельности, функции государства охватывают его деятельность в целом, в

них находит выражение социальная ценность и сущность государства, их

осуществлению подчинена работа всего государственного аппарата и каждого

органа в отдельности).

В зависимости от продолжительности действия функции государства

классифицируются на постоянные (осуществляются на всех этапах развития

государства) и временные (прекращают свое действие с решением определенной

задачи, как правило, имеющей чрезвычайный характер); в зависимости от

значения — на основные и неосновные; в зависимости от того, в какой сфере

общественной жизни они осуществляются, — на внутренние и внешние.

К внутренним функциям современного Российского государства можно отнести

следующие:

1) охрана прав и свобод человека и гражданина, обеспечение правопорядка;

2) экономическая;

3) налогообложения;

4) социальной защиты;

5) экологическая;

6)культурная.

К внешним функциям современного Российского государства можно отнести

следующие:

1) оборона страны;

2) поддержание мирового порядка;

3) сотрудничество с другими государствами и т.п.

22. Формы и методы осуществления функций государства

Формы осуществления функций государства — это однородная деятельность

органов государства, посредством которой реализуются его функции.

Выделяют правовые и организационные формы. Первые в отличие от последних

есть однородная деятельность органов государства, связанная с принятием

правовых актов и влекущая юридические последствия. К правовым формам

относят:

1} правотворческую (деятельность но подготовке и изданию нормативных

актов):

2) правоприменительную (деятельность по реализации нормативных актов

путем принятия актов применения права, это повседневная работа по

выполнению законов и по разрешению разнообразных вопросов управленческого

характера);

3) правоохранительную (деятельность по защите прав и свобод человека и

гражданина, по предупреждению правонарушений и привлечению к юридической

ответственности виновных лиц и т.п.).

К органишционным формам относят:

1) организационно-регламентирующую (текущая работа определенных структур

по обеспечению функционирования органов государства, связанная с

подготовкой проектов документов, организацией выборов и т.п.);

2) организационно-хозяйственную (оперативно-техническая и хозяйственная

работа, связанная с бухучетом,'статистикой, снабжением и т.д.);

3) организационно - и д е о л о ги ч еску ю (повседневная воспитательная

работа по идеологическому обеспечению выполнения различных функций

государства, связанная с разъяснением вновь изданных нормативных актов,

формированием общественного мнения и пр.).

Методы осуществления функции государства — это способы и приемы, с

помощью которых органы государства реализуют его функции. Среди подобных

методов выделяют: убеждение и принуждение, поощрение и наказание и т.д.

5. Форма и сущность государства.

Государство — это организация политической власти, содействующая

преимущественному осуществлению конкретных интересов (классовых,

общечеловеческих, религиозных, национальных и т.п.) в пределах определенной

территории.

При рассмотрении сущности государства важно учитывать два аспекта:

1) то, что любое государство есть организация политической власти

(формальная сторона);

2) то, чьим интересам служит данная организация (содержательная сторона).

Можно выделить следующие подходы к сущности государства:

— классовый, в рамках которого государство можно определить как

организацию политической власти экономически господствующего класса. (Здесь

государство используется в узких целях как средство для обеспечения главным

образом интересов господствующего класса. В этом случае первоочередное

удовлетворение интересов каких-либо классов не может не вызывать

сопротивления у других классов. Отсюда проблема в постоянном «снятии»

данного сопротивления с помощью насилия, диктатуры. Общечеловеческие

интересы тоже присутствуют, но они отходят на второй план.);

— общесоциальный, в рамках которого государство можно определить как

организацию политической власти, создающую условия для компромисса

интересов различных классов и социальных групп. (Здесь государство уже

используется в более широких целях как средство для обеспечения главным

образом общественных интересов, концентрирующих интересы различных классов

и слоев, большинства населения страны, употребляя преимущественно такой

метод, как компромисс.)

Наряду с этими основными можно выделить и религиозный, и национальный, и

расовый, и иные подходы к сущности государства, в рамках которых

соответственно религиозные, национальные, расовые интересы будут

доминировать в политике конкретного государства.

Иначе говоря, сущность государства многоаспектна. Она не сводится только

к классовым и общесоциальным началам. Поэтому в сущности государства в

зависимости от исторических условий на первый план может выходить любое из

вышеназванных начал.

Форма государства — это способ организации политической власти,

охватывающий форму правления, форму государственного устройства и

политический режим.

Если категория «сущность государства» отвечает на вопрос: в чем

заключается главное, закономерное, определяющее в государстве, то категория

«форма государства» — кто и как правит в обществе, как устроены и действуют

в нем государственно-властные структуры, как объединено население на данной

территории, каким образом оно связано через различные территориальные и

политические образования с государством в целом, как осуществляется

политическая власть, с помощью каких методов, приемов.

Форма государства — это его строение, на которое влияют как социально-

экономические факторы, так и природные, климатические условия, национально-

исторические и религиозные особенности, культурный уровень развития

общества и т.п.

Элементами формы государства выступают:

1) форма правления (характеризует порядок образования и организации

высших органов государственной власти, их взаимоотношения друг с другом и

населением; в зависимости от особенностей формы правления государства

подразделяются на монархические и республиканские);

2) форма государственного устройства (отражает территориальную структуру

государства, соотношение между государством в целом и его составными

территориальными единицами; по форме государственного устройства

государства делятся на унитарные, федеративные и конфедеративные);

3) политический (государственный) режим (представляет собой систему

методов, способов и средств осуществления государственной власти; в

зависимости от особенностей набора данных приемов государственного

властвования различают демократический и антидемократический политические

(государственные) режимы).

6. Форма правления.

Форма государственного правления — это элемент формы государства,

характеризующий организацию верховной государственной власти, порядок

образования ее органов и их взаимоотношения с населением.

По формам правления государства подразделяются на монархии и республики.

Признаки монархии:

1) власть передается по наследству;

2) осуществляется бессрочно;

3) не зависит от населения.

Монархии бывают неограниченными, в которых отсутствуют представительные

учреждения народа и в которых единственным носителем суверенитета

государства является монарх (например, абсолютные монархии последнего

периода эпохи феодализма, из современных — Саудовская Аравия, Бруней), и

ограниченными, в которых наряду с монархом носителями суверенитета

выступают другие высшие государственные органы, ограничивающие власть главы

государства (речь идет, в частности, об Англии, Японии, Испании, Швеции,

Норвегии и т.п.).

Признаки республики:

1) выборность власти;

2) срочность;

3) зависимость от избирателей.

В зависимости от того, кто формирует правительство, кому оно подотчетно и

подконтрольно, республики подразделяются на президентские, парламентские и

смешанные. В президентских республиках (США, Сирия) именно президент

выполняет эту роль, в парламентских (Германия, Италия) – парламент, в

смешанных (Франция,Финляндия) – совместно президент и парламент.

7. Форма государственного устройства.

Форма государственного устройства (отражает территориальную структуру

государства, соотношение между государством в целом и его составными

территориальными единицами; по форме государственного устройства

государства делятся на унитарные, федеративные и конфедеративные).

Форма националъно -государственного и административно-террториалъного

устройства — это элемент формы государства, характеризующий внутреннюю

структуру государства, способ его политического и территориального деления,

обусловливающий определенные взаимоотношения органов всего государства с

органами его составных частей.

Различают следующие формы

1) унитарную (простое, единое государство, части которого являются

административно-территориальными единицами и не обладают признаками

государственного суверенитета; в нем существует единая система высших

органов и единая система законодательства, как, например, в Польше,

Франции);

2) федеративную (сложное, союзное государство, части которого являются

государственными образованиями и обладают в той или иной мере

государственным суверенитетом и другими признаками государственности; в нем

наряду с высшими федеральными органами и федеральным законодательством

существуют высшие органы и законодательство субъектов Федерации, как,

например, в России, США; федерации могут быть построены по территориальному

либо по национально-территориальному принципу);

3) конфедерацию (временный союз государств, образуемый для достижения

политических, военных, экономических и прочих целей). Конфедерация не

обладает суверенитетом, ибо отсутствует общий для объединившихся субъектов

центральный государственный аппарат и отсутствует единая система

законодательства. В рамках конфедерации могут создаваться союзные органы,

но лишь по тем проблемам, ради решения которых они объединились, и лишь

координирующего свойства. Конфедерация представляет собой непрочные

государственные образования и существует сравнительно недолго: они либо

распадаются, либо преобразуются в федеративные государства. Последнее,

например, произошло со Швейцарией, которая из конфедерации Швейцарский союз

(1815—1848) трансформировалась в федерацию.

Появилась новая форма ассоциированного государственного объединения,

названное содружеством государств. Примером может являться СНГ (Содружество

Независимых Государств). Эта форма еще более аморфная и неопределенная, чем

конфедерация.

8. Политический режим.

Политический режим — это система методов, способов и средств

осуществления политической власти. Всякие изменения, происходящие в

сущности государства данного типа, прежде всего отражаются на его режиме, а

он влияет на форму правления и форму государственного устройства.

Согласно одной точке зрения понятия «политический режим» и

«государственный режим» можно расценивать как тождественные.

Согласно другой точке зрения понятие «политический режим» более широкое,

чем понятие «государственный режим», ибо включает в себя не только методы и

приемы осуществления политической власти со стороны государства, но и со

стороны политических партий и движений, общественных объединений,

организаций и т.п.

Политический режим — это динамическая, функциональная характеристика

политической системы. Категории «политический режим» и «политическая

система« тесно связаны между собой. Если первая показывает весь комплекс

институтов, участвующих в политической жизни общества и в осуществлении

политической власти, то вторая — как эта власть осуществляется, как

действуют данные институты (демократично либо не демократично).

Понятие политического режима является ключевым для формирования

представлений об основных системах власти. Именно исходя из политического

режима судят о подлинной картине принципов организации политического

устройства общества. Политический режим характеризует определенный

политический климат, существующий в той или иной стране в конкретный период

ее исторического развития.

Понятие «политический режим» включает в себя следующие параметры

(признаки):

1) степень участия народа в механизмах формирования политической власти,

а также сами способы такого формирования;

2) соотношение прав и свобод человека и гражданина с правами государства;

3) гарантированность прав и свобод личности;

4) характеристика реальных механизмов осуществления власти в обществе;

5) степень реализации политической власти непосредственно народом;

6) положение средств массовой информации, степень гласности в обществе и

прозрачности государственного аппарата;

7) место и роль негосударственных структур в политической системе

общества;

8) соотношение между законодательной и исполнительной ветвями власти;

9) характер правового регулирования (стимулирующий, ограничивающий) в

отношении граждан и должностных лиц;

10) тип политического поведения;

11) характер политического лидерства;

12) учет интересов меньшинства при принятии политических решений;

13) доминирование определенных методов (убеждения, принуждения и т.п.)

при осуществлении политической власти;

14) степень верховенства закона во всех сферах общественной жизни;

15) принципы взаимоотношения общества и власти:

16) политическое и юридическое положение и роль в обществе силовых

структур государства (армия, полиция, органы государственной безопасности и

т.д.);

17) мера политического плюрализма, в том числе многопартийности;

18) существование реальных механизмов привлечения к политической и

юридической ответственности должностных лиц, включая самых высших.

Таковы элементы, в совокупности составляющие содержание категории

«политический режим».

9. Публичная (политическая) власть как признак государства.

Политическая система общества — это упорядоченная на основе права и иных

социальных норм совокупность институтов (государственных органов,

политических партий, движений, общественных организаций и т.п.), в рамках

которой проходит политическая жизнь общества и осуществляется политическая

власть.

Понятие «политическая система» показывает, как регулируются политические

процессы, как формируется и функционирует политическая власть. Это механизм

организации и реализации политической деятельности.

Любая система общества, в том числе и политическая, представляет собой

целостное, упорядоченное множество элементов, взаи- модействие которых

порождает новое качество, не присущее ее частям. Категория «политическая

система» позволяет проникнуть в политические интересы классов, социальных

групп, наций, разобраться во взаимосвязи и взаимозависимости отражающих эти

интересы политических явлений.

Политическая система в конечном счете регулирует производство и

распределение благ между социальными общностями на основе использования

государственной власти, участия в ней, борьбы за нее.

Структура политической системы означает, из каких элементов она состоит,

как они между собой взаимосвязаны.

Выделяют следующие компоненты политической системы:

1) политическая организация общества, включающая в себя государство,

политические партии и движения, общественные организации и объединения,

трудовые коллективы и т.п.;

2) политическое сознание, характеризующее психологические и

идеологические стороны политической власти и политической системы;

3) социально-политические и правовые нормы, регулирующие политическую

жизнь общества и процесс осуществления политической власти;

4) политические отношения, складывающиеся между элементами системы по

поводу политической власти;

5) политическая практика, состоящая из политической деятельности и

совокупного политического опыта.

Системообразующей категорией, интегрирующей данные элементы в единую

политическую систему, является категория «политическая власть».

10. Механизм государства и его основные элементы.

Механизм государства — это система государственных органов, призванных

осуществлять задачи и функции государства.

В юридической науке понятия «механизм государства» и «государственный

аппарат» обычно употребляются как синонимы, хотя существует точка зрения,

согласно которой иод государственным аппаратом понимается система органов,

непосредственно осуществляющих управленческую деятельность и наделенных для

этого властными полномочиями, а в понятие «механизм государства» включаются

также «материальные придатки» государственного аппарата (вооруженные силы,

милиция, исправительные учреждения и т.д.), опираясь на которые

государственный аппарат осуществляет свою деятельность.

Характерные черты механизма государства:

а) он представляет собой систему, т.е. упорядоченную совокупность

государственных органов;

б) целостность его обеспечивается едиными целями и задачами;

в) основным элементом механизма государства выступают государственные

органы;

г) он является той организационной и материальной силой (рычагом), с

помощью которой государство осуществляет свою власть, достигает конкретных

результатов.

Механизм современного государства отличается высокой степенью сложности,

многообразием составляющих его частей, блоков, подсистем.

Структура механизма государства включает в себя:

1) государственные органы, которые находятся в тесной взаимосвязи и

соподчиненности при осуществлении своих непосредственных властных функций;

2) государственные учреждения и предприятия, которые властными

полномочиями (за исключением их администраций) не обладают, а выполняют

общесоциальные функции в сфере экономики, образования, здравоохранения,

культуры, науки и т.д.;

3) государственных служащих (чиновников), специально занимающихся

управлением;

4) организационные и финансовые средства, а также принудительную силу,

необходимые для обеспечения деятельности государственного аппарата.

11. Гражданское общество: понятие, структура.

Понятие «гражданское общество» формировалось такими мыслителями, как

Аристотель, Цицерон, Гроций, Гоббс, Локк, Гегель, Маркс и многими другими.

Красной нитью в гражданском обществе практически всеми учеными проводится

идея человека. Гражданское общество можно определить как совокупность

нравственных, религиозных, национальных, социально-экономических, семейных

отношений и институтов, с помощью которых удовлетворяются интересы

индивидов и их групп.

Структура гражданского общества:

1) негосударственные социально-экономические отношения и институты

(собственность, труд, предпринимательство);

2) совокупность независимых от государства производителей (частные фирмы

и т.п.);

3) общественные объединения и организации;

4) политические партии и движения;

5) сфера воспитания и негосударственного образования;

6) система негосударственных средств массовой информации;

7) семья;

8} церковь и т.п.

Признаки гражданского общества

— наиболее полное обеспечение прав и свобод человека и гражданина;

- самоуправляемость;

- конкуренция образующих его структур и различных групп людей;

- свободно формирующееся общественное мнение и плюра-лизм

- всеобщая информированность и прежде всею реальное осуществление права

человека на информацию;

- жизнедеятельность базируется на принципе координации (в отличие от

государственного аппарата, который построен на основе принципа

субординации);

— многоукладность экономики;

- легитимность и демократический характер власти;

- правовое государство;

- сильная социальная политика государства, обеспечивающая

достойный уровень жизни людей, и др.

12. Понятие и признаки правового государства.

Правовая система общества — это конкретно-историческая совокупность

права, юридической практики и господствующей правовой идеологии отдельного

государства.

В структуру правовой системы входят следующие главные элементы:

1) право (законодательство);

2) юридическая практика;

3) господствующая правовая идеология.

Понятия «право» и «правовая система» соотносятся как часть и целое. Если

под правом понимается система общеобязательных, формально определенных

юридических норм, устанавливаемых и обеспечиваемых государством, то под

правовой системой — явление, отражающее собой всю правовую организацию

общества, целостную правовую действительность, систему юридических средств,

с помощью которых официальная власть оказывает правовое воздействие на

поведение людей.

Право — ядро и нормативная основа правовой системы, ее связующее и

цементирующее звено. По характеру права в обществе можно судить и о

сущности всей правовой системы данного общества.

Помимо права, юридической практики и господствующей правовой идеологии

(как главных элементов правовой системы) в нее входят и другие слагаемые:

правотворчество, правоотношения, правовые учреждения, законность и т.п.

Понятие «правовая система» выражает собой комплексную оценку юридической

сферы жизни конкретного общества.

13. Разделение властей как принцип деятельности правового государства.

Главное требование принципа разделения властей, сформулированное еще Д.

Локком и Ш. Монтескье, заключается в том, что для утверждения политической

свободы, обеспечения законности и устранения злоупотреблений властью со

стороны какой-либо социальной группы, учреждения или отдельного лица

необходимо разделить государственную власть на законодательную (избранную

народом и призванную вырабатывать стратегию развития общества путем

принятия законов), исполнительную (назначаемую представительным органом

власти и занимающуюся реализацией данных законов и оперативно-хозяйственной

деятельностью) и судебную (выступающей гарантом восстановления нарушенных

прав, справедливого наказания виновных). Причем каждая из этих ветвей

власти, являясь самостоятельной и взаимосдерживающей друг друга, должна

осуществлять свои функции посредством особой системы органов и в

специфических формах.

Система «сдержек и противовесов», установленная в Конституции, законах,

представляет собой совокупность правовых ограничений в отношении конкретной

государственной власти: законодательной, исполнительной, судебной.

Так, применительно к законодательной власти используется довольно жесткая

юридическая процедура законодательного процесса, которая регламентирует

основные его стадии. В системе противовесов важную роль призван играть

Президент, который имеет право применить отлагательное вето при поспешных

решениях законодателя. Деятельность Конституционного Суда РФ также можно

рассматривать в качестве правосдерживающей, ибо он имеет право блокировать

все антиконституционные акты.

В отношении исполнительной власти используются ограничения ведомственного

нормотворчества и делегированного законодательства, запреты на принятие ею

актов, затрагивающих такие отношения, которые должны быть урегулированы

только законом. Сюда можно отнести сроки президентской власти, импичмент,

вотум недоверия Правительству, запрет ответственным работникам

исполнительных органов избираться в состав законодательных структур,

заниматься коммерческой деятельностью.

Для судебной власти тоже есть свои правоограничивающие средства,

выражающиеся в Конституции, процессуальном законодательстве, в его

гарантиях, принципах: презумпции невиновности, праве на защиту, равенстве

граждан перед законом и судом, гласности и состязательности процесса,

отводе судей и т.п.

Кроме всего прочего, фиксируются правоограничения, которые запрещают

осуществлять функции, принадлежащие по закону другому органу. Деятельность

государственных структур должна ограничиваться их компетенцией, которая

основывается на принципе «дозволено только то, что прямо разрешено

законом».

14. Сущность права. Классовое и общечеловеческое в праве.

Право — явление сложное, многогранное, имеющее богатое понятийное

выражение. Во-первых, выделяют право в общесоциальном смысле (моральное

право, право народов и т.п.); во-вторых, выделяют право в специально-

юридическом смысле, как юридический инструмент, связанный с государством.

Право (в этом сугубо юридическом смысле) — это система общеобязательных,

формально определенных юридических норм, выражающих общественную, классовую

волю (конкретные интересы общества, классов и т.п.), устанавливаемых и

обеспечиваемых государством и направленных на урегулирование общественных

отношений.

Признаки права:

1) волевой характер;

2) общеобязательность;

3) нормативность;

4) связь с государством;

5) формальная определенность;

6) системность.

При рассмотрении сущности права важно учитывать два аспекта;

1) то, что любое право есть прежде всего регулятор (формальная сторона);

2) то, чьи интересы обслуживает данный регулятор (содержательная

сторона).

Можно выделить следующие подходы к сущности права:

— классовый, в рамках которого право определяется как система

гарантированных государством юридических норм, выражающих возведенную в

закон государственную волю экономически господствующего класса (здесь право

используется в узких целях как средство для обеспечения главным образом

интересов господствующего класса);

— общесоциальный, в рамках которого право рассматривается как выражение

компромисса между классами, группами, различными социальными слоями

общества (здесь право используется в более широких целях как средство

закрепления и реального обеспечения прав человека и гражданина,

экономической свободы, демократии и т.п.).

Наряду с этими основными можно выделить и религиозный, и национальный, и

расовый, и иные подходы к сущности права, в рамках которых соответственно

религиозные, национальные и расовые интересы будут доминировать в законах и

подзаконных актах, правовых обычаях и нормативных договорах.

Иначе говоря, сущность права многоаспектна. Она не сводится только к

классовым и общесоциальным началам. Поэтому в сущности права в зависимости

от исторических условий на первый план может выходить любое из

вышеперечисленных начал.

15. Социальная ценность и назначение права.

Право (в этом сугубо юридическом смысле) — это система .общеобязательных,

формально определенных юридических норм, выражающих общественную, классовую

волю (конкретные интересы общества, классов и т.п.), устанавливаемых и

обеспечиваемых государством и направленных на урегулирование общественных

отношений.

Прежде чем отвечать на данный вопрос, необходимо дать определение понятия

«право» и перечислить его основные признаки.

Наиболее существенным признаком права, включенным в опрб' деление данного

понятия, выступает его тесная связь с государством; этот признак выражается

в том, что:

1) государство официально устанавливает право, обеспечивает его

исполнение, в том числе и с помощью государственного принуждения. Для этого

существует специальный аппарат надзора и ко1К троля, пресечения нарушений,

судебного рассмотрения споров, наказания виновных и т.п.;

2) право, будучи нормативным выражением государственной воли, регулирует

общественные отношения в классовых, общесоциальных либо иных интересах.

Согласно этому, право служит орудием проведения в жизнь политики

государства, специфическим средством организации его разносторонней

управленческой и иной деятельности, осуществления его задач и функций;

3) право имеет общеобязательный характер, что позволяет ему выступать в

качестве особого социального регулятора, в виде критерия правомерного и

неправомерного поведения;

4) в отличие от других социальных норм специфика регулятивной роли

права связана с предоставительно-обязывающим содержанием большинства

составляющих его норм.

16. Типология государства и права.

Типология государства — это его специфическая классификация, проводимая в

основном с позиции двух подходов: формацион-ного и цивилизационного.

В рамках первого главным критерием выступают социально-экономические

признаки (общественно-экономическая формация).

Именно базис (тип производственных отношений) является, по мнению

представителей данного подхода (Маркса, Энгельса), решающим фактором

общественного развития, который детерминирует и соответствующий тип

надстроечных элементов: государство и право. В зависимости от типов

экономического базиса выделяют следующие типы государства:

рабовладельческий, феодальный, буржуазный, социалистический (в последнее

время к ним добавляют еще два: азиатский способ производства и

прафеодализм). Достоинства данной типологии:

1) продуктивна сама идея делить государства на основе социально-

экономических факторов, которые действительно весьма существенно влияют на

общество;

2) она показывает поэтапность, естественно-исторический характер развития

государства. Слабые стороны:

1) она во многом однолинейная, характеризуется излишней

запрограммированностью, между тем история многовариантна и далеко не всегда

«вписывается» в начерченные для нее схемы;

2) недооцениваются духовные факторы (религиозные, национальные,

культурные и т.п.).

В рамках цивилизационного подхода основными критериями выступают духовные

признаки — культурные, религиозные, национальные, психологические и пр. В

частности, по мнению одного из представителей данного подхода А. Тойнби,

цивилизация есть замкнутое и локальное состояние общества, отличающееся

общностью религиозных, национальных, географических и других признаков. В

зависимости от них выделяют следующие цивилизации: египетскую, китайскую,

западную, православную и т.п.

Достоинства данной типологии:

1) выделены факторы культуры как существенные в определенных условиях;

2) в связи с расширением количества духовных критериев, которые

характеризуют именно особенности тех или иных цивилизаций, получается более

«заземленная» типология государств.

Слабые стороны:

1) недооцениваются социально-экономические факторы;

2) по сути дела это типология не столько государства, сколько общества.

Типология права — это его специфическая классификация, производимая в

основном с позиции следующих подходов.

В рамках первого (формационного) главным критерием выступают

социально-экономические признаки (общественно-экономическая формация).

Именно базис (тип производственных отношений) является, по мнению

представителей данного подхода, решающим фактором общественного

развития, который детерминирует и соответствующий тип надстроечных

элементов: государство и право.

В зависимости от типов экономического базиса выделяют рабовладельческий,

феодальный, буржуазный и социалистический типы права.

Достоинство:

— продуктивна сама идея делить право на основе социально-экономических

факторов, которые действительно весьма существенно влияют на общество.

Слабая сторона:

— формационный подход не позволяет в должной мере учесть конкретно-

историческую, культурно-национальную и специальнЬ-юридическую специфику

права.

В рамках другого подхода типология права производится на ос^ нове

конкретно-географических, национально-исторических, религиозных, специально-

юридических и иных признаков. В соответствии с названными критериями

выделяют такие типы права:

1) национальные правовые системы (это конкретно-историческая совокупность

права, юридической практики и господствующей правовой идеологии отдельного

государства);

2) правовые семьи (это совокупность правовых систем, выделенная на основе

общности источников, структуры права и историчео-кого пути его

формирования). Различают следующие правовые семьи: общего права, романо-

германская, славянская, мусульманская, индусская и др.

Достоинство данной типологии заключается в том, что выделены национально-

исторические, конкретно-географические и технико-юридические признаки,

которые весьма определенно характеризуют право.

Слабой стороной является то, что ее представители недооценивают роль

социально-экономических факторов в природе права.

17. Понятие и классификация нормативно-правовых актов.

Нормативный правовой акт — это правовой акт, принятый полномочным на то

органом и содержащий правовые нормы, т.е. предписания общего характера и

постоянного действия,рассчитанные на многократное применение.

Нормативные акты издаются органами, обладающими нормо-творческой

компетенцией, в строго установленной форме. Нормативный акт является

официальным документом, носителем юридически значимой информации.

Нормативный акт занимает особое место в системе правовых актов. Его

следует отличать от актов применения и толкования права (подробнее в других

разделах учебника).

По юридической силе все нормативные акты подразделяются на две большие

группы: законы и подзаконные акты.

Виды законов:

1) Конституция (закон законов) — основополагающий, учредительный

политический правовой акт, закрепляющий конституционный строй, права и

свободы человека и гражданина, определяющий форму правления и

государственного устройства, учреждающий федеральные органы государственной

власти;

2) федеральные конституционные законы принимаются по во* просам,

предусмотренным и органически связанным с Конституцией;

3) федеральные законы — это акты текущего законодательства, посвященные

различным сторонам социально-экономической, политической и духовной жизни

общества;

4) законы субъектов Федерации — издаются их представительными органами и

распространяются только на соответствующую территорию.

Виды подзаконных актов:

1) указы и распоряжения Президента РФ (вторые, в отличие от первых,

принимаются больше по процедурным, текущим вопросам);

2) постановления и распоряжения Правительства РФ — акты исполнительного

органа государства, наделенного широкой компетенцией по управлению

общественными процессами;

3) приказы, инструкции, положения министерств, ведомств, государственных

комитетов регулируют, как правило, общественные отношения, находящиеся в

пределах компетенции данной исполнительной структуры;

4) решения и постановления местных органов государственной власти;

5) решения, распоряжения, постановления местных органов государственного

управления;

6) нормативные акты муниципальных (негосударственных) органов;

7) локальные нормативные акты -— это нормативные предписания, принятые на

уровне конкретного предприятия, учреждения и организации (например, правила

внутреннего трудового распорядка).

В зависимости от особенностей правового положения субъекта

правотворчества все нормативные акты подразделяются на:

— нормативные акты государственных органов;

— нормативные акты иных социальных структур (муниципальных органов,

профсоюзов, акционерных обществ, товариществ и т.п.);

— нормативные акты совместного характера (государственных органов и иных

социальных структур);

— нормативные акты, принятые на референдуме,

В зависимости от сферы действия нормативные акты делят на:

— общефедеральные;

— нормативные акты субъектов Российской Федерации;

— нормативные акты органов местного самоуправления;

— локальные нормативные акты.

В зависимости от срока действия нормативные акты классифицируются как:

— нормативные акты неопределенно-длительного действия;

—• временные нормативные акты.

18. Функции права: понятие, виды, характеристика.

Функции права — это основные направления правового воздействия,

выражающие роль права в упорядочении общественных отношений.

С помощью понятия функции права можно познать предназначение права в

обществе, его динамику, действие.

Функции права рассматривают в двух плоскостях в зависимости от того,

освещаются ли они в рамках специально-юридических (узких) или в

общесоциальных (более широких). Если следовать широкому смыслу функций

права, то среди них можно выделить, например, такие, как экономическая

(право упорядочивает производственные отношения, закрепляет формы

собственности и т.п.), политическая (регламентирует политические отношения,

регулирует деятельность субъектов политической системы и пр.),

воспитательная (отражает определенную идеологию, оказывает специфическое

педагогическое воздействие на лиц, связана с формированием у субъектов

мотивов правомерного поведения), коммуникативная (выступает способом связи

между субъектом и объектом управления).

На специально-юридическом уровне право выполняет регулятивную (развитие

общественных отношений) и охранительную функции.

Регулятивная функция имеет первичное значение, носит творческий характер,

ибо право с помощью ее призвано содействовать развитию наиболее ценных для

общества и государства социальных связей. Подобную функцию обеспечивают,

как правило, правовые стимулы — поощрения, льготы, дозволения, рекомендации

и т.п. Данные средства способствуют удовлетворению интересов лиц, открывая

простор для их активности, инициативы, предприимчивости.

Охранительная функция осуществляется с помощью правовых ограничений —

обязанностей, запретов, наказаний, приостановлений — и имеет вторичный

характер. Она производна от регулятивной функции и призвана ее

обеспечивать, ибо охрана и защита начинают действовать тогда, когда

нарушается нормальный процесс развития тех или иных социальных связей,

когда ему препятствуют конкретные помехи. Для того чтобы убрать с пути

данные препятствия, и используются правовые ограничения, охраняющие и

защищающие интересы лиц.

19. Понятие и виды норм права.

Норма права — это общеобязательное, формально определенное правило

поведения, установленное и обеспечиваемое государством и направленное на

урегулирование общественных отношений.

Юридическая норма — первичная клеточка права, исходный элемент его

системы. Поэтому естественно, что данной норме свойственны основные черты

права как особого социального явления.

Из этого не следует, однако, что понятия «право» и «норма права»

совпадают. Они соотносятся между собой как целое и часть.

К признакам нормы права относят:

1) общеобязательность (она представляет собой властное предписание

государства относительно возможного и должного поведения людей);

2) формальная определенность (она выражается в письменной форме в

официальных документах, с помощью чего определяет рамки деяний субъектов);

3) связь с государством (она устанавливается государственными органами и

обеспечивается мерами государственного воздействия — принуждением и

стимулированием);

4) предоставительно-обязывающий характер (она не только предоставляет

одним субъектам права, но и возлагает на других субъектов обязанности, ибо

нельзя реализовать право без обязанности и обязанность без права);

5) микросистемность (она выступает в виде специфической микросистемы,

состоящей из таких взаимоупорядоченных элементов, как гипотеза, диспозиция

и санкция).

20. Принципы права: понятие, классификация, значение.

Принципы права — это основные, исходные начала, положения, идеи,

выражающие сущность права как специфического социального регулятора.

Они выражают закономерности права, его природу и социальное назначение,

представляют собой наиболее общие правила поведения, которые либо прямо

сформулированы в законе, либо выводятся из его смысла.

В зависимости от сферы распространения выделяют общеправовые,

межотраслевые и отраслевые принципы.

К общеправовым принципам относят:

1) справедливость;

2) юридическое равенство граждан перед законом и судом;

3) гуманизм;

4) демократизм;

5) единство прав и обязанностей;

6) сочетание убеждения и принуждения и т.п.

Названные принципы являются общеправовыми, ибо действуют во всех без

исключения отраслях права.

Если принципы характеризуют наиболее существенные черты нескольких

отраслей права, то их относят к межотраслевым. Среди них выделяют: принцип

неотвратимости ответственности, принцип состязательности и гласности

судопроизводства и т.д.

Принципы, действующие в рамках только одной отрасли права, называются

отраслевыми. К ним относятся: в гражданском праве — принцип равенства

сторон в имущественных отношениях; в уголовном процессе — презумпция

невиновности и т.п.

Принципы права участвуют в регулировании общественных отношений, так как

они не только определяют общие направления правового воздействия, но и

могут быть положены в обоснование решения по конкретному юридическому делу

(например, при аналогии права).

21. Правонарушение: понятие, признаки.

Правонарушение — это виновное, противоправное, общественно опасное деяние

лица, причиняющее вред интересам общества, государства и личности.

Признаки правонарушения:

— деяние (действие или бездействие);

— вина;

— противоправность;

— вредный результат;

— причинная связь между деянием и вредным результатом;

— юридическая ответственность.

В зависимости от их социальной опасности (вредности) все правонарушения

подразделяются на преступления и проступки.

Преступления (уголовные правонарушения) отличаются максимальной степенью

общественной вредности, посягают на наиболее социально значимые интересы,

охраняемые от посягательств уголовным законодательством. В отличие от иных

видов правонарушений перечень преступных деяний, предусмотренных уголовным

законом, является исчерпывающим и расширительному толкованию не подлежит.

Проступки отличаются меньшей степенью социальной опасности (вредности),

совершаются в различных сферах общественной жизни, имеют разные объекты

посягательства и юридические последствия.

В свою очередь проступки классифицируются:

— на гражданские (правонарушения, совершаемые в сфере имущественных и

личных неимущественных отношений, выражающиеся в нанесении организациям или

отдельным гражданам имущественного вреда, состоящего в неисполнении

обязательств по договору, в распространении сведений, порочащих честь и

достоинство гражданина);

— административные (правонарушения, посягающие на установленный законом

общественный порядок, на отношения в области исполнительно-распорядительной

деятельности органов государства, не связанные с осуществлением служебных

обязанностей);

— дисциплинарные (правонарушения, которые совершаются в сфере трудовых

отношений и посягают на внутренний распорядок деятельности предприятий,

учреждений и организаций);

. процессуальные (правонарушения, посягающие на установленные

законом процедуры осуществления правосудия, например неявка

свидетеля в суд).

22. Состав правонарушения.

Правонарушение — это виновное, противоправное, общественно опасное деяние

лица, причиняющее вред интересам общества, государства и личности.

Юридический состав правонарушения — это система признаков правонарушения,

необходимых и достаточных для возложения юридической ответственности.

В юридический состав входят:

1) субъект правонарушения (праводееспособное физическое лицо или

социальная организация, совершившие данное деяние);

2) объект правонарушения (это то, на что посягает правонарушение; родовым

объектом выступают общественные отношения, видовым — жизнь, здоровье,

честь, имущество и т.п.);

3) субъективная сторона правонарушения (совокупность признаков,

характеризующих субъективное отношение лица к своему деянию и его

последствиям. Здесь главной категорией выступает вина, под которой понимают

психическое отношение лица к совершенному им противоправному деянию.

Выделяют две формы вины — умысел (ст. 25 УК РФ) и неосторожность (ст. 26 УК

РФ). Умысел в свою очередь может быть прямым, когда лицо сознает

общественно опасный характер своих деяний, предвидит возможность или

неизбежность наступления вредных последствий, желает их наступления; и

косвенным, когда лицо сознает общественно опасный характер своих деяний,

предвидит возможность наступления вредных последствий, не желает, но

сознательно допускает наступление указанных в законе последствий либо

относится к ним безразлично. Неосторожность тоже имеет две формы —

легкомыслие, когда лицо предвидит общественно вредные последствия своего

поведения, но без достаточных к тому оснований самонадеянно рассчитывает на

возможность его предотвращения; и небрежность, когда лицо не предвидит

общественно вредные последствия своего поведения, хотя при необходимой

внимательности и предусмотрительности должно и могло их предвидеть);

4) объективная сторона правонарушения — это совокупность внешних

признаков, характеризующих данное правонарушение, к которым относят:

— деяние;

— противоправность (формальный аспект);

— вредный результат (содержательный аспект);

— причинная связь между деянием и вредным результатом (вредоносный

результат должен быть следствием; а само поведение — причиной именно этого

результата).

23. Субъекты права в России. Правосубъектность.

Субъекты правоотношений — это участники правовых отношений, обладающие

соответствующими субъективными правами и юридическими обязанностям. Субъект

правоотношения — это субъект права, который использует свою

праводееспособность.

Выделяют следующие виды субъектов правоотношений: индивидуальные и

коллективные.

К индивидуальным субъектам (физическим лицам) относятся:

1) граждане;

2) лица с двойным гражданством;

3) лица без гражданства;

4) иностранцы.

Лица без гражданства и иностранцы могут вступать в те же правоотношения

на территории России, что и граждане РФ, за рядом ограничений,

установленных законодательством: они не могут, в частности, избирать и быть

избранными в представительные органы власти России, занимать определенные

должности в государственном аппарате, служить в Вооруженных Силах и т.п.

К коллективным субъектам относятся:

1) государство в целом (когда оно, например, вступает в международно-

правовые отношения с другими государствами, в конституционно-правовые — с

субъектами Федерации, в гражданско-правовые — по поводу федеральной

государственной собственности и т.п.);

2) государственные организации;

3) негосударственные организации (частные фирмы, коммерческие банки,

общественные объединения и т.д.).

Коллективные субъекты, участвующие в области частноправовых отношений,

обладают качествами юридического лица. Согласно ч. 1 ст. 48 ГК РФ,

юридическим лицом признается организация, которая имеет в собственности,

хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное имущество и

отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени

приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права,

нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

При ответе на данный вопрос сначала необходимо дать определение понятия

«субъект правоотношения», после чего переходить к характеристике

обозначенных проблем.

Для того чтобы быть субъектом правоотношения, лица должны обладать

правоспособностью и дееспособностью.

Правоспособность — это способность индивида иметь права и обязанности.

Дееспособность — это способность лица своими действиями осуществлять права

и обязанности. Дееспособность связана с психическими и возрастными

свойствами человека и зависит от них.

Выделяют следующие виды дееспособности:

— полную (с 18 лет);

— частичную (с 14 до 18 лет).

В ст. 27 ГК РФ («Эмансипация») установлено следующее:

«1. Несовершеннолетний, достигший шестнадцати лет, может быть объявлен

полностью дееспособным, если он работает по трудовому договору, в том числе

по контракту, или с согласия родителей, усыновителей или попечителя

занимается предпринимательской деятельностью.

Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипация)

производится по решению органа опеки и попечи* тельства — с согласия обоих

родителей, усыновителей или попечителя либо при отсутствии такого согласия

— по решению суда.

2. Родители, усыновители и попечитель не несут ответственности по

обязательствам эмансипированного несовершеннолетнего, в частности по

обязательствам, возникшим вследствие причинения им вреда».

Правоспособность и дееспособность обычно неразделимы и наступают

одновременно. Таким образом обстоит дело в большинстве отраслей права,

кроме гражданского.

Разрыв между правоспособностью и дееспособностью в гражданском праве

объясняется тем, что:

1) имущественные права необходимы всем гражданам независимо от возраста,

состояния их воли;

2) в области имущественных правоотношений вместо правоспособного, но

недееспособного лица может выступать его законный представитель.

Дееспособность может быть ограничена. В ч. 3 ст. 55 Конституции РФ

закреплено, что права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены

федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях

защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и

законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности

государства.

В соответствии со ст. 30 ГК РФ «гражданин, который вследствие

злоупотребления напитками или наркотическими средствами ставит свою семью в

тяжелое материальное положение, может быть ограничен судом в

дееспособности...»

Правосубъектность же — это правоспособность и дееспособность, вместе

взятые и характеризующие лицо именно как субъекта права.

24. Виды правонарушений.

Правонарушение — это виновное, противоправное, общественно опасное деяние

лица, причиняющее вред интересам общества, государства и личности.

Признаки правонарушения:

— деяние (действие или бездействие);

— вина;

— противоправность;

— вредный результат;

— причинная связь между деянием и вредным результатом;

— юридическая ответственность.

В зависимости от их социальной опасности (вредности) все правонарушения

подразделяются на преступления и проступки.Преступления (уголовные

правонарушения) отличаются максимальной степенью общественной вредности,

посягают на наиболее социально значимые интересы, охраняемые от

посягательств уголовным законодательством. В отличие от иных видов

правонарушений перечень преступных деяний, предусмотренных уголовным

законом, является исчерпывающим и расширительному толкованию не подлежит.

Проступки отличаются меньшей степенью социальной опасности (вредности),

совершаются в различных сферах общественной жизни, имеют разные объекты

посягательства и юридические последствия.

В свою очередь проступки классифицируются:

— на гражданские (правонарушения, совершаемые в сфере имущественных и

личных неимущественных отношений, выражающиеся в нанесении организациям или

отдельным гражданам имущественного вреда, состоящего в неисполнении

обязательств по договору, в распространении сведений, порочащих честь и

достоинство гражданина);

— административные (правонарушения, посягающие на установленный законом

общественный порядок, на отношения в области исполнительно-распорядительной

деятельности органов государства, не связанные с осуществлением служебных

обязанностей);

— дисциплинарные (правонарушения, которые совершаются в сфере трудовых

отношений и посягают на внутренний распорядок деятельности предприятий,

учреждений и организаций);

--процессуальные (правонарушения, посягающие на установленные

законом процедуры осуществления правосудия, например неявка свидетеля в

суд).

25. Юридическая ответственность.

Юридическая ответственность есть необходимость лица подвергнуться мерам

государственного принуждения за совершенное правонарушение,

Меры эти могут быть:

— личного характера (лишение свободы);

— имущественного характера (штраф);

— организационного характера (увольнение). Признаки юридической

ответственности:

1) устанавливается государством в правовых нормах;

2) опирается на государственное принуждение;

3) применяется специально уполномоченными государственными органами;

4) связана с возложением новой дополнительной обязанности;

5) выражается в определенных отрицательных последствиях личного,

имущественного и организационного характера;

6) выступает формой реализации санкции правовой нормы в конкретном случае

и применительно к конкретному лицу, но с санкцией не отождествляется, ибо

санкция — часть структуры нормы права, содержащая последствия осуществления

диспозиции, которые могут быть как неблагоприятными (ответственность), так

и благоприятными (поощрение);

7) возлагается в процессуальной форме;

8) наступает только за совершенное правонарушение. Если

фактическим основанием юридической ответственности выступает

правонарушение, характеризующееся совокупностью признаков, образующих его

состав, то юридическим основанием выступают норма права и соответствующий

правоприменительный акт, в котором компетентный орган устанавливает

конкретный объем и форму принудительных мер к конкретному правонарушителю.

Подобным правоприменительным актом может являться приказ администрации,

приговор или решение суда и т.п.

Прежде чем отвечать на данный вопрос, необходимо сначала дать определение

понятия «юридическая ответственность» (см. ответ на вопрос 123).

Принципы наиболее полно характеризуют юридическую ответственность,

позволяют ярче увидеть природу данного правового средства. Выделяют

следующие основные принципы юридической ответственности:

1) справедливость, призванная соразмерно наказывать виновного, не

допускать установление уголовных санкций за проступки и отрицать обратную

силу закона, закрепляющего либо усиливающего ответственность; возлагать на

виновного за одно нарушение лишь одно наказание; обеспечить возмещение

причиненного правонарушением вреда (если он имеет обратимый характер) и

т.п.;

2) гуманизм, выражающийся, в частности, в запрете устанавливать и

применять такие меры наказания, которые унижают человеческое достоинство;

3) законность, требующая, чтобы юридическая ответственность возлагалась

на виновное лицо строго по закону и за деяния, предусмотренные законом;

4) обоснованность, заключающаяся в объективном, всестороннем и

аргументированном исследовании обстоятельств дела, в установлении факта

совершения лицом конкретного правонарушения и соответствующей нормы права,

в общей форме, фиксирующей юридическую ответственность, а также в принятии

правоприменитель-ного акта, закрепляющего порядок, вид и меру возможного

наказания;

5) неотвратимость, означающая неизбежность наступления юридической

ответственности; действенное, качественное и полное раскрытие

правонарушений, обязательную и эффективную карательную реакцию со стороны

государства в отношении виновных лиц;

6) целесообразность, предполагающая соответствие наказания, избираемого

применительно к правонарушителю, целям юридической ответственности,

позволяющая индивидуализировать санкции, учесть различные обстоятельства

совершения деяния (как смягчающие, так и отягчающие).

28. Законность: понятие и основные требования.

Законность — это соблюдение всеми субъектами права законов и подзаконных

актов.

Для законности необходимы две стороны:

— наличие правовых, справедливых, научно обоснованных законов

(содержательная сторона);

— их выполнение, ибо только наличия даже самых совершенных законов будет

недостаточно (формальная сторона). Принципы законности:

1) единство законности (понимание и применение нормативных актов должно

быть одинаковым на всей территории страны);

2) верховенство Конституции и закона (подчиненность Конституции и законам

всех иных нормативных и индивидуальных правовых актов; издание каким бы то

ни было органом правового акта, противоречащего закону, есть нарушение

законности);

3) гарантированность прав и свобод человека и гражданина (с одной

стороны, без законности права и свободы гражданина не могут быть

реализованы, ибо законность служит их важнейшей гарантией; с другой

стороны, сами права и свободы, их наличие и осуществление являются

показателем состояния законности и демократии в обществе);

4) связь законности с культурой (от культурного уровня общества и

должностных лиц зависит состояние законности; и наоборот, со-блюдение

законодательства является одним из существенных условий и показателей

культурного уровня общества);

5) связь законности с целесообразностью (обход закона под предлогом

целесообразности, пользы, выгоды недопустим; целесообразность должна быть в

рамках закона),

6) принцип презумпции невиновности закреплен в ч. 1 ст. 49 Конституции РФ

1993 г., где зафиксировано следующее: «Каждый обвиняемый в совершении

преступления считается невиновным, пока его виновность не будет доказана в

предусмотренном федеральным законом порядке и установлена вступившим в

законную силу приговором суда».

29. Принципы законности.

Прежде чем отвечать на данный вопрос, необходимо дать определение понятия

«законность».

Гарантии законности — это средства и условия, обеспечивающие соблюдение

законов и подзаконных актов, беспрепятственное осуществление прав граждан и

интересов общества и государства.

Выделяют следующие виды гарантий законности:

1) социально-экономические (это степень экономического развития общества,

уровень его благосостояния, многообразие форм собственности, экономическая

свобода и т.п.);

2) политические (это степень демократизма конституционного строя,

политической системы общества, политический плюрализм, многопартийность,

разделение властей и т.п.);

3) организационные (это деятельность специальных органов, контролирующих

соблюдение законов и подзаконных актов, — прокуратуры, суда, милиции и

т.д.);

4) общественные (это сложившийся в стране комплекс профилактических и

иных мер, применяемых общественностью в целях борьбы с нарушениями

законодательства);

5) идеологические (это степень развития правосознания, распространения

среди граждан юридических знаний, уважения к требованиям права, уровень

нравственного воспитания в обществе);

6) специально-юридические (способы и средства, установленные в

действующем законодательстве с целью предупреждения, устранения и

пресечения нарушений правовых требований). К специально-юридическим

гарантиям, в частности, относятся установленные в законодательстве

специальные принципы (например, презумпции невиновности), институты

(возбуждения уголовного дела), процедуры (порядок рассмотрения уголовных и

гражданских дел), средства (поощрений и наказаний и т.п.).

31. Правопорядок: понятие, соотношение с общественным порядком.

Правопорядок представляет собой систему общественных отношений, в которых

поведение субъектов является правомерным; это состояние урегулированности

социальных связей.

Особенности правопорядка:

1) он запланирован в нормах права;

2) возникает в результате реализации данных норм;

3) обеспечивается государством;

4) создает условия для организованности общественных отношений, делает

человека более свободным, облегчает жизнь;

5) выступает итогом законности.

Следует различать понятия «правопорядок» и «общественный порядок». Второе

понятие более широкое, включает в качестве ядра первое понятие.

Общественный порядок — это состояние упорядоченности общественных

отношений, которое достигается с помощью не только правовых норм и их

соблюдения (законности), но и других социальных норм и их соблюдения

(дисциплины).

Законность, правопорядок и демократия соотносятся следующим образом:

— с одной стороны, подлинная демократия невозможна без законности и

правопорядка, без которых первая превращается в хаос, различные

злоупотребления;

— с другой стороны, законность и правопорядок не будут социально ценными

(т.е. не будут приносить людям пользу) без демократических механизмов,

институтов и норм, с помощью которых можно легитимно изменять нормативную

базу законности и правопорядка, без чего невозможно их эффективное

утверждение в общественной жизни.

Укреплению законности и правопорядка способствуют такие проявления

демократии, как демократическое содержание законодательства, контроль

общественности за реализацией законов и т.п.; в свою очередь, законность и

правопорядок могут способствовать развитию и укреплению демократии.

35. Общая характеристика судебной власти в России.

Судебная власть в Российской Федерации осуществляется только судами в

лице судей и привлекаемых в установленном законом порядке к осуществлению

правосудия присяжных, народных и арбитражных заседателей. Никакие другие

органы и лица не вправе принимать на себя осуществление правосудия.

Судебная власть самостоятельна и действует независимо от законодательной

и исполнительной властей.

Судебная власть осуществляется посредством конституционного,

гражданского, административного и уголовного судопроизводства.

Законодательство о судебной системе.

Судебная система Российской Федерации устанавливается Конституцией

Российской Федерации и настоящим Федеральным конституционным законом.

Единство судебной системы Российской Федерации обеспечивается путем:

установления судебной системы Российской Федерации, Конституцией

Российской Федерации и настоящим Федеральным конституционным законом;

соблюдения всеми федеральными судами и мировыми судьями установленных

федеральными законами правил судопроизводства;

применения всеми судами Конституции Российской Федерации, федеральных

конституционных законов, федеральных законов, общепризнанных принципов и

норм международного права и международных договоров Российской Федерации, а

также конституций (уставов) и других законов субъектов Российской

Федерации;

признания обязательности исполнения на всей территории Российской

Федерации судебных постановлений, вступивших в законную силу;

законодательного закрепления единства статуса судей;

финансирования федеральных судов и мировых судей из федерального бюджета.

Обязательность судебных постановлений

1. Вступившие в законную силу постановления федеральных судов, мировых

судей и судов субъектов Российской Федерации, а также их законные

распоряжения, требования, поручения, вызовы и другие обращения являются

обязательными для всех без исключения органов государственной власти,

органов местного самоуправления, общественных объединений, должностных лиц,

других физических и юридических лиц и подлежат неукоснительному исполнению

на всей территории Российской Федерации.

2. Неисполнение постановления суда, а равно иное проявление неуважения к

суду влекут ответственность, предусмотренную федеральным законом.

3. Обязательность на территории Российской Федерации постановлений судов

иностранных государств, международных судов и арбитражей определяется

международными договорами Российской Федерации.

Равенство всех перед законом и судом

1. Все равны перед законом и судом.

2. Суды не отдают предпочтения каким-либо органам, лицам, участвующим в

процессе сторонам по признакам их государственной, социальной, половой,

расовой, национальной, языковой или политической принадлежности либо в

зависимости от их происхождения, имущественного и должностного положения,

места жительства, места рождения, отношения к религии, убеждений,

принадлежности к общественным объединениям, а равно и по другим не

предусмотренным федеральным законом основаниям.

41. Правовые основы защиты информации.

Информация - сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и

процессах независимо от формы их представления;

информатизация - организационный социально - экономический и научно-

технический процесс создания оптимальных условий для удовлетворения

информационных потребностей и реализации прав граждан, органов

государственной власти, органов местного самоуправления, организаций,

общественных объединений на основе формирования и использования

информационных ресурсов;

документированная информация (документ) - зафиксированная на материальном

носителе информация с реквизитами, позволяющими ее идентифицировать;

информационные процессы - процессы сбора, обработки, накопления,

хранения, поиска и распространения информации;

информационная система - организационно упорядоченная совокупность

документов (массивов документов) и информационных технологий, в том числе с

использованием средств вычислительной техники и связи, реализующих

информационные процессы;

информационные ресурсы - отдельные документы и отдельные массивы

документов, документы и массивы документов в информационных системах

(библиотеках, архивах, фондах, банках данных, других информационных

системах);

информация о гражданах (персональные данные) - сведения о фактах,

событиях и обстоятельствах жизни гражданина, позволяющие идентифицировать

его личность;

конфиденциальная информация - документированная информация, доступ к

которой ограничивается в соответствии с законодательством Российской

Федерации;

средства обеспечения автоматизированных информационных систем и их

технологий -программные, технические, лингвистические, правовые,

организационные средства (программы для электронных вычислительных машин;

средства вычислительной техники и связи; словари, тезаурусы и

классификаторы; инструкции и методики; положения, уставы; должностные

инструкции; схемы и их описания, другая эксплуатационная и сопроводительная

документация), используемые или создаваемые при проектировании

информационных систем и обеспечивающие их эксплуатацию;

владелец информационных ресурсов, информационных систем, технологий и

средств их обеспечения - субъект, осуществляющий владение и пользование

указанными объектами и реализующий полномочия распоряжения в пределах,

установленных законом;

пользователь (потребитель) информации - субъект, обращающийся к

информационной системе или посреднику за получением необходимой ему

информации и пользующийся ею.

Обязанности государства в сфере формирования информационных ресурсов

и информатизации

1. Государственная политика в сфере формирования информационных ресурсов

и информатизации направлена на создание условий для эффективного и

качественного информационного обеспечения решения стратегических и

оперативных задач социального и экономического развития Российской

Федерации.

2. Основными направлениями государственной политики в сфере

информатизации являются:

обеспечение условий для развития и защиты всех форм собственности на

информационные ресурсы:

формирование и защита государственных информационных ресурсов;

Информационные ресурсы по категориям доступа

1. Государственные информационные ресурсы Российской Федерации являются

открытыми и общедоступными. Исключение составляет документированная

информация, отнесенная законом к категории ограниченного доступа.

2. Документированная информация с ограниченным доступом по условиям ее

правового режима подразделяется на информацию, отнесенную к государственной

тайне, и конфиденциальную.

Защита информации

1. Защите подлежит любая документированная информация, неправомерное

обращение с которой может нанести ущерб ее собственнику, владельцу,

пользователю и иному лицу.

Режим защиты информации устанавливается:

в отношении сведений, отнесенных к государственной тайне, -

уполномоченными органами на основании Закона Российской Федерации "О

государственной тайне";

в отношении конфиденциальной документированной информации - собственником

информационных ресурсов или уполномоченным лицом на основании настоящего

Федерального закона;

в отношении персональных данных - Федеральным законом.

2. Контроль за соблюдением требований к защите информации и эксплуатацией

специальных программно- технических средств защиты, а также обеспечение

организационных мер защиты информационных систем, обрабатывающих информацию

с ограниченным доступом в негосударственных структурах, осуществляются

органами государственной власти. Контроль осуществляется в порядке,

определяемом Правительством Российской Федерации.

3. Организации, обрабатывающие информацию с ограниченным доступом,

которая является собственностью государства, создают специальные службы,

обеспечивающие защиту информации.

4. Собственник или владелец документированной информации вправе

обращаться в органы государственной власти для оценки правильности

выполнения норм и требований по защите его информации в информационных

системах. Эти органы соблюдают условия конфиденциальности самой информации

и результатов проверки.

Права и обязанности субъектов в области защиты информации

1. Собственник документов, массива документов, информационных систем или

уполномоченные им лица в соответствии с настоящим Федеральным законом

устанавливают порядок предоставления пользователю информации с указанием

места, времени, ответственных должностных лиц, а также необходимых процедур

и обеспечивают условия доступа пользователей к информации.

2. Владелец документов, массива документов, информационных систем

обеспечивает уровень защиты информации в соответствии с законодательством

Российской Федерации.

3. Риск, связанный с использованием несертифицированных информационных

систем и средств их обеспечения, лежит на собственнике (владельце) этих

систем и средств.

Риск, связанный с использованием информации, полученной из

несертифицированной системы, лежит на потребителе информации.

4. Собственник документов, массива документов, информационных систем

может обращаться в организации, осуществляющие сертификацию средств защиты

информационных систем и информационных ресурсов, для проведения анализа

достаточности мер защиты его ресурсов и систем и получения консультаций.

5. Владелец документов, массива документов, информационных систем обязан

оповещать собственника информационных ресурсов и (или) информационных

систем о всех фактах нарушения режима защиты информации.

42. Правовые основы защиты государственной тайны.

Государственная тайна - защищаемые государством сведения в области его

военной, вшнеполитической, экономической, разведывательной,

контрразведывательной и оративно-розыскной деятельности, распространение

которых может нанести ущерб безопасности сийской Федерации;

носители сведений, составляющих государственную тайну - материальные

объекты, в которых сведения, составляющие государственную тайну, находят

свое отражение в виде символов, образов, сигналов, технических решений и

процессов;

система защиты государственной тайны - совокупность органов защиты

государственной тайны, используемых ими средств и методов защиты сведений,

составляющих государственную тайну и их отелей, а также мероприятий,

проводимых в этих целях;

допуск к государственной тайне - процедура оформления права граждан на

доступ к сведениям, представляющим государственную тайну;

доступ к сведениям, составляющим государственную тайну, -

санкционированное полномочным должностным лицом ознакомление конкретного

лица со сведениями, составляющими государственную тайну;

средства защиты информации - технические, криптографические,

программные и другие средства, предназначенные для защиты сведений,

составляющих государственную тайну;

Перечень сведений, составляющих государственную тайну

Государственную тайну составляют:

1) сведения в военной области:

2) сведения в области экономики, науки и техники:

3) сведения в области внешней политики и экономики:

4) сведения в области разведывательной, контрразведывательной и

оперативно- розыскной деятельности:

Степень секретности сведений, составляющих государственную тайну,

должна соответствовать степени тяжести ущерба, который может быть нанесен

безопасности Российской Федерации вследствие распространения указанных

сведений.

Устанавливаются три степени секретности сведений, составляющих

государственную тайну, и соответствующие этим степеням грифы секретности

для носителей указанных сведений: "особой важности", "совершенно секретно"

и "секретно".

Порядок определения размеров ущерба, который может быть нанесен

безопасности Российской Федерации вследствие распространения сведений,

составляющих государственную тайну, и правила отнесения указанных сведений

к той или иной степени секретности устанавливаются Правительством

Российской Федерации.

Для осуществления единой государственной политики в области

засекречивания сведений межведомственная комиссия по защите государственной

тайны формирует по предложениям органов государственной власти и в

соответствии с Перечнем сведений, составляющих государственную тайну,

Перечень сведений, отнесенных к государственной тайне. В этом Перечне

указываются органы государственной власти, наделяемые полномочиями по

распоряжению данными сведениями. Указанный Перечень утверждается

Президентом Российской Федерации, подлежит открытому опубликованию и

пересматривается по мере необходимости.

Порядок засекречивания сведений и их носителей

Основанием для засекречивания сведений, полученных (разработанных) в

результате управленческой, производственной, научной и иных видов

деятельности органов государственной власти, предприятий, учреждений и

организаций, является их соответствие действующим в данных органах, на

данных предприятиях, в данных учреждениях и организациях перечням сведений,

подлежащих засекречиванию. При засекречивании этих сведений их носителям

присваивается соответствующий гриф секретности.

Реквизиты носителей сведений, составляющих государственную тайну

На носители сведений, составляющих государственную тайну, наносятся

реквизиты, включающие следующие данные:

о степени секретности содержащихся в носителе сведений со ссылкой на

соответствующий пункт действующего в данном органе государственной власти,

на данном предприятии, в данных учреждении и организации перечня сведений,

подлежащих засекречиванию;

об органе государственной власти, о предприятии, об учреждении,

организации, осуществивших засекречивание носителя;

о регистрационном номере;

о дате или условии рассекречивания сведений либо о событии, после

наступления которого сведения будут рассекречены.

При невозможности нанесения таких реквизитов на носитель сведений,

составляющих государственную тайну, эти данные указываются в

сопроводительной документации на этот носитель.

Если носитель содержит составные части с различными степенями

секретности, каждой из этих составных частей присваивается соответствующий

гриф секретности, а носителю в целом присваивается гриф секретности,

соответствующий тому грифу секретности, который присваивается его составной

части, имеющей высшую для данного носителя степень секретности сведений. К

нему могут проставляться дополнительные отметки, определяющие полномочия

должностных лиц по ознакомлению с содержащимися в этом носителе сведениями.

Вид и порядок проставления дополнительных отметок и других реквизитов

определяются нормативными документами, утверждаемыми Правительством

Российской Федерации.

РЕКЛАМА

рефераты НОВОСТИ рефераты
Изменения
Прошла модернизация движка, изменение дизайна и переезд на новый более качественный сервер


рефераты СЧЕТЧИК рефераты

БОЛЬШАЯ ЛЕНИНГРАДСКАЯ БИБЛИОТЕКА
рефераты © 2010 рефераты